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    民事訴訟法學(xué)研究的回顧與展望

    時間:2022-08-05 08:26:12 訴訟法論文 我要投稿
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    2002年民事訴訟法學(xué)研究的回顧與展望

    一、研究概況
      江澤民在16大報告中指出:“完善訴訟程序,保障公民和法人的合法權(quán)益。切實解決執(zhí)行難問題”。可以說,力求在現(xiàn)行民事訴訟法的框架內(nèi),不斷完善民事訴訟程序,強化程序公正的兌現(xiàn)程度,以最大限度地確保民事實體法在市場經(jīng)濟中發(fā)揮切實的作用,是2002年民事訴訟法學(xué)研究的側(cè)重之點。與此相適應(yīng),最高人民法院也將“公正”與“效率”昭示為21世紀法院審判所應(yīng)環(huán)繞的兩大中心主題。在這兩大主題的感召和指導(dǎo)下,人民法院內(nèi)部的民事審判方式和訴訟……
    (一)學(xué)術(shù)活動頻繁、活躍
      本年度召開的較有影響力的民事訴訟法學(xué)術(shù)會議主要有:2002年5月6-7日中國人民大學(xué)民商事法律研究中心和天津開發(fā)區(qū)法院在天津共同舉辦的“民事證據(jù)法(專家稿)研討會”,會議集中討論了民事證據(jù)立法中的若干重要問題;2002年8月8-10日在中國人民大學(xué)法學(xué)院召開“比較民事訴訟法國際研討會”,與會的中外學(xué)者和專家就訴訟模式、審級制度、法院調(diào)解等問題進行了深入細致的探討;2002年9月28-29日在北京召開“審前程序與庭審方式改革研討會”,會議對審判方式改革中出現(xiàn)的各種相關(guān)舉措進行了全面的理論評析;2002年12月3-6日在南京師范大學(xué)召開“2002年訴訟法年會”,年會主題是民事訴訟法的修改和簡易程序的完善;最高人民法院在2002年11月于湖北宜昌召開名為“程序公正與訴訟制度改革”的全國法院第十四屆學(xué)術(shù)研討會,等等。
        (二)學(xué)術(shù)成果豐富、涉及面較廣
      據(jù)不完全統(tǒng)計,本年度發(fā)表的學(xué)術(shù)論文有200余篇之多,不僅數(shù)量可觀,而且涉及面廣,幾乎涵蓋了民事訴訟各重要理論及程序制度。出版學(xué)術(shù)專著、教材、譯著數(shù)十部,主要有:沈德詠主編《強制執(zhí)行法起草與論證》,中國法制出版社2002年5月版;江偉、邵明、陳剛著《民事訴權(quán)研究》,法律出版社2002年5月版;齊樹杰主編《英國證據(jù)法》,廈門大學(xué)出版社2002年7月版;喬欣、郭紀元著《外國民事訴訟法》,人民法院出版社、中國社會科學(xué)出版社2002年6月版;王亞新著《對抗與審判—日本民事訴訟的基本結(jié)構(gòu)》,清華出版社2002年4月版;徐昕著《英國民事訴訟與民事司法改革》,中國政法大學(xué)出版社2002年4月版;宋世杰著《證據(jù)學(xué)新論》,中國檢察出版社2002年3月版;楊大明、楊良宜著《英美證據(jù)法》,法律出版社2002年6月版;肖建華著《民事訴訟當事人研究》,中國政法大學(xué)出版社2002年1月版;程春華主編《民事證據(jù)法專論》,廈門大學(xué)出版社2002年2月版;何文燕、廖永安著《民事訴訟理論與改革的探索》,中國檢察出版社2002年10月版;傅長祿主編《程序與公正》,上海人民出版社2002年3月版;王盼、程正舉等著《審判獨立與司法公正》,中國人民公安大學(xué)出版社2002年1月版;李國光主編《最高人民法院關(guān)于民事證據(jù)的若干規(guī)定的理解與適用》,中國法制出版社2002年10月版;黃松有主編《民事訴訟證據(jù)司法解釋的理解與適用》,中國法制出版社2002年3月版;梁書文主編《民事訴訟管轄司法解釋詮釋》,中國法制出版社2002年8月版;畢玉謙主編《最高人民法院關(guān)于民事證據(jù)的若干規(guī)定的解釋與適用》,中國民主法制出版社2002年2月版;楊立新、湯維建主編《民事訴訟法學(xué)教學(xué)參考書》,中國人民大學(xué)出版社2002年8月版;湯維建主編《民事訴訟法案例分析》,中國人民大學(xué)出版社2002年10月版;(美)史蒂文.蘇本·瑪格瑞特(綺劍)伍著,蔡彥敏、徐卉譯《美國民事訴訟的真諦》,法律出版社2002年4月版;(德)萊奧·羅森貝克著,莊敬華譯《證明責任論》,中國法制出版社2002年1月版;等等。
        二、研究的主要問題及觀點綜述
        (一)民事訴訟法學(xué)基本理論及相關(guān)制度研究
      1.關(guān)于司法公正與司法效率問題
      有學(xué)者指出,公正的缺失是我國現(xiàn)行司法體制的結(jié)構(gòu)性缺陷。為了實現(xiàn)公正,該學(xué)者主張:在改革的動力資源上,必須依賴國家與社會的雙向互動;在改革的路徑選擇上,需要在本土化的基礎(chǔ)上走創(chuàng)新型制度移植的道路。(注:謝佑平、萬毅:《論司法改革司法公正》,《中國法學(xué)》,2002年第5期。)
      有學(xué)者認為,效率與公正是理想型訴訟所追求的目標,但兩者之間存在著內(nèi)在的緊張關(guān)系。在訴訟價值取向問題上,我國應(yīng)選擇“公正優(yōu)先,兼顧效率”。(注:譚世貴、黃勇則:《訴訟效率研究》,中國人民大學(xué)書報資料中心,《訴訟法學(xué).司法制度》,第2002年第4期。)
      有學(xué)者認為,公正與效率是相伴相隨的、是兩位一體的,其實現(xiàn)有賴于以下各種保障機制:司法觀念的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變是司法公正與司法效率的理念保障;司法獨立的真正落實是司法公正與司法效率的體制保障;訴訟制度的現(xiàn)代化改造是司法公正與司法效率的程序保障;證據(jù)制度的科學(xué)構(gòu)建是司法公正與司法效率的理性保障;監(jiān)督體系的完善是保障司法公正與司法效率的配套機制。(注:曾憲義:《司法公正與司法效率的保障機制研究》,《法律適用》,2002年第1期。)
      2.關(guān)于訴權(quán)
      有學(xué)者認為,傳統(tǒng)的訴權(quán)理論是羅馬法訴權(quán)概念的產(chǎn)物,帶有明顯的“法定訴訟”的痕跡。并認為,訴權(quán)是當事人發(fā)動訴訟的基本權(quán)能,它既不是一般的實體性權(quán)利,也不是一般的程序性權(quán)利,而是憲法規(guī)定的公民基本權(quán)利,屬于人權(quán)范疇。訴權(quán)是主動的,而審判權(quán)是被動的,兩者相互制衡。(注:吳英姿:《訴權(quán)理論重構(gòu)》,中國人民大學(xué)書報資料中心,《訴訟法學(xué).司法制度》,2002年第1期。)也有學(xué)者具體分析、探討了檢察機關(guān)享有民事訴權(quán)的理論基礎(chǔ)和現(xiàn)實必要。(注:張晉紅、鄭斌峰:《論民事檢察監(jiān)督權(quán)的完善及檢察機關(guān)民事訴權(quán)之理論基礎(chǔ)》,《訴訟法學(xué).司法制度》,2002年第3期。)
      3.關(guān)于人民陪審制度
      有學(xué)者指出,長期以來,陪審制度在我國的司法實踐中并未得到足夠的重視,造成這種現(xiàn)象的一個重要原因,就是我國學(xué)者一直將陪審制度僅僅視為一種司法制度,而忽視了其民主功能。同時對陪審制度政治參與功能、監(jiān)督司法權(quán)力功能、保障司法公正功能以及教育功能進行了深入分析。(注:張澤濤:《論陪審制度的功能》,《河南大學(xué)學(xué)報》(社科版),2002年第3期。)
      有學(xué)者對人民陪審制的缺陷進行了分析,并提出了完善人民陪審制度的諸多措施。(注:徐徽:《我國現(xiàn)行人民陪審制度之缺陷及其完善》,載《法律適用》,2002年第11期。金成:《中國陪審制度改革構(gòu)思》,《法律適用》,2001年第6期。)還有學(xué)者認為,在我國可以引入美國陪審制。(注:傅郁林:《比較民事訴訟法國際研討會綜述》,《中國法學(xué)》,2002年第5期。)
      4.關(guān)于合議制
      合議制在實踐中存在不少問題,因此需要改革,這是學(xué)者們的共識。有學(xué)者對改革審判組織運行機制的必要性和可行性進行了研究,并提出了取消案件的匯報審批制度、取消審判委員會、修改法院組織法和訴訟法、以及改法院管理由“平行管理”為“垂直管理”的制度等完善措施。(注:王國慶、馬海翔:《審判組織運行機制改革之探討》載《法律適用》,2001年第8期。)
      有學(xué)者詳細分析了我國現(xiàn)

    2002年民事訴訟法學(xué)研究的回顧與展望

    行審判運行機制中存在的種種缺陷,并從制度基礎(chǔ)和價值的高度對合議制的存在進行了探討,提出了改革完善合議制的若干設(shè)想。(注:宣澎:《從現(xiàn)行審判運行機制存在的缺陷談對完善合議制度的認識》,《河北法學(xué)》,2002年第3期。)
        (二)民事訴訟法的修改與完善
      1.關(guān)于民事訴訟法的修改
      有學(xué)者認為,對民事訴訟法加以修改的重要前提乃是對現(xiàn)行民事訴訟法的體系結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,調(diào)整的方法是先分化、后統(tǒng)一。所謂先分化,就是指將執(zhí)行程序、證據(jù)制度、破產(chǎn)程序、人事訴訟程序、非訴訟程序、涉外程序等從現(xiàn)行民事訴訟法中分離出去,然后再將它們統(tǒng)一起來,形成一個以民事訴訟法為中心的關(guān)系法規(guī)體系(注:湯維建、盧正敏:《民事訴訟法修改與完善若干問題探討》,載畢玉謙主編《中國司法審判論壇》2002年第2卷,法律出版社2002年11月版。)。
      有學(xué)者對國家本位為我國民事訴訟立法指導(dǎo)思想在法律規(guī)定上、訴訟體制上以及司法觀念上產(chǎn)生的問題進行了分析,并在對這一指導(dǎo)思想賴以產(chǎn)生的社會經(jīng)濟體制、政治理論背景進行深入探討的基礎(chǔ)上,主張在修改完善民事訴訟法中,應(yīng)拋棄國家本位主義的立法指導(dǎo)思想,確立充分反映市場經(jīng)濟對司法救濟程序要求的根本指導(dǎo)思想。(注:廖中洪:《民事程序立法中的國家本位主義批評》,《現(xiàn)代法學(xué)》,2002年第5期。)
      2.關(guān)于審前程序
      有學(xué)者指出,我國民事審前準備程序具有較強的職權(quán)主義色彩,且不具備審前程序特有的功能等缺陷,因此,主張借鑒西方市場經(jīng)濟國家民事訴訟審前準備程序改革的有益經(jīng)驗,設(shè)立適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求的具有中國特色的現(xiàn)代民事訴訟審前準備程序。(注:王躍斌、楊憲義:《關(guān)于設(shè)立民事訴訟審前準備程序》,《河北法學(xué)》,2002年第1期。)
      有學(xué)者認為,我國當前民事審判審前程序改革中存在三種結(jié)構(gòu)模式:管理職能的結(jié)構(gòu)模式;管理和監(jiān)督職能結(jié)合的結(jié)構(gòu)模式;部分庭前準備程序與管理、監(jiān)督職能結(jié)合的結(jié)構(gòu)模式。并對這三種模式存在的弊端進行了剖析,在此基礎(chǔ)上對民事審前程序結(jié)構(gòu)模式進行了設(shè)計并對民訴相關(guān)條文提出了修改意見。(注:韓慶解、廖朝平:《民事審判方式改革中之審前程序結(jié)構(gòu)模式研究》,《訴訟法學(xué).司法制度》,2002年第2期。)
      有學(xué)者認為,我國民事訴訟審前準備程序應(yīng)當從民事訴訟失權(quán)制度、健全訴答程序、實行初步審理、建立多元糾紛解決機制以及規(guī)定法官釋明權(quán)等幾個方面加以完善。(注:傅郁林:《比較民事訴訟法國際研討會綜述》,《中國法學(xué)》,2002年第5期。)
      3.關(guān)于答辯和反訴
      有學(xué)者從法理的角度對答辯狀進行了分析,認為按時提交答辯狀是權(quán)利義務(wù)平等原則的要求,是民事訴訟法證明規(guī)則的要求,是發(fā)揮民事訴訟程序基本作用的前提;也是法官裁判的基礎(chǔ)。同時針對法律規(guī)定所產(chǎn)生的消極影響,提出要以國外相關(guān)規(guī)則為借鑒,建立一套既與現(xiàn)今國家的規(guī)定相銜接又符合我國國情的答辯狀強制提出規(guī)則。(注:李祖軍:《民事訴訟答辯狀規(guī)則研究》,《法學(xué)評論》,2002年第4期。)
      有學(xué)者對反訴制度的內(nèi)涵、性質(zhì)、內(nèi)容、特征、條件和反訴案件的審理進行了分析和探討,并提出了修改和完善反訴制度的建議。(注:房保國:《論反訴》,《比較法研究》,2002年第4期。)有學(xué)者還對中外反訴要件進行了比較分析。(注:邵明:《反訴要件之中外比較》,人民法院報,2002.4.9。)也有學(xué)者對反訴制度在司法實踐中適用遇阻的現(xiàn)狀、原因、后果進行了分析,提出了保障反訴制度適用的具體建議。(注:張晉紅:《反訴制度適用之反思》,《法律科學(xué)》,2002年第5期。)
      4.關(guān)于調(diào)解
      有學(xué)者認為,調(diào)解相對于判決而言具有自愿性、和解性、協(xié)商性、開放性和保密性等比較優(yōu)勢。但是我國目前調(diào)審合一的訴訟體制妨礙了法院調(diào)解發(fā)揮其比較優(yōu)勢。(注:傅郁林:《比較民事訴訟法國際研討會綜述》,《中國法學(xué)》,2002年第5期。)
      有學(xué)者認為,法院調(diào)解制度改革勢在必行,并提出以下改革、完善措施:對人民調(diào)解協(xié)議實行審核制;設(shè)置庭前調(diào)解制度;修改調(diào)解協(xié)議生效條件,增加對惡意調(diào)解實行強制措施條款;將“由法院主持進行調(diào)解”改為“由法院組織當事人進行訴訟和解”;對法院調(diào)解實行審級限制。(注:馮戰(zhàn)評、韓軒等:《法院調(diào)解制度改革的思考》,《法律適用》,2002年第9期。)
      5.關(guān)于上訴
      有學(xué)者認為,改革和完善我國上訴程序,應(yīng)當理順第二審和第一審的關(guān)系,將一、二審的關(guān)系定位為續(xù)審主義,并將事實審理的重心放在第一審,同時,應(yīng)確立附帶上訴制度、不利益禁止變更原則,改進第二審裁判規(guī)定。(注:劉敏:《論我國民事訴訟二審程序的完善》,《訴訟法學(xué).司法制度》,2002年第4期。)
      有學(xué)者對我國民事訴訟一審與上訴審的運行現(xiàn)狀及弊端進行了分析探討,提出重構(gòu)民事訴訟一審與上訴審關(guān)系,即進一步完善普通程序與簡易程序,充分發(fā)揮一審程序的功能;適當限制上訴條件;科學(xué)定位一審與上訴審的運行模式。(注:江偉、廖永安:《論我國民事訴訟一審與上訴審關(guān)系之協(xié)調(diào)與整合》,《法律科學(xué)》,2002年第6期。)
        (三)民事證據(jù)制度研究
      1.關(guān)于民事證據(jù)理論及其立法
      有學(xué)者認為,“證明案件真實情況的一切事實都是證據(jù),而證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實方能成為定案的根據(jù)”這一命題存在著明顯的邏輯和理論上的錯誤。從本質(zhì)上說,證據(jù)并非事實,其只是證明案件待證事實的根據(jù),其既可以是一種客觀存在,又可以是某種反映人的思想、認識、知識、經(jīng)驗的主觀形態(tài)。其本質(zhì)屬性是關(guān)聯(lián)性和合法性。(注:熊志海:《論證據(jù)的本質(zhì)》,《現(xiàn)代法學(xué)》,2002年第4期。)
      有學(xué)者認為,在證據(jù)立法中,要著重研究程序模式與證據(jù)制度的關(guān)系,不同的訴訟模式會產(chǎn)生相異的證據(jù)制度,證據(jù)立法必須與民事訴訟法的修訂同步進行(注:湯維建:《程序模式與證據(jù)制度的關(guān)系論綱-----以兩大法系的觀察與比較為中心》,載何家弘主編《證據(jù)學(xué)論壇》第5卷,中國檢察出版社2002年11月版。)。
      有學(xué)者認為,證據(jù)法學(xué)的理論基礎(chǔ)應(yīng)是認識論和法律多元價值及平衡、選擇理論。(注:張建偉:《證據(jù)法學(xué)的理論基礎(chǔ)》,《現(xiàn)代法學(xué)》,2002年第2期。)
      有學(xué)者認為,我國民事證據(jù)制度應(yīng)當采用單獨立法,但不宜采用英美國家的“規(guī)則模式論”,而應(yīng)采用“原則—制度—規(guī)則模式論”。我國民事證據(jù)立法應(yīng)當由證據(jù)立法的指導(dǎo)思想、價值目標、證據(jù)原則、證據(jù)制度、證據(jù)程序和證據(jù)規(guī)則組成。(注:湯維建:《我國證據(jù)立法的體例結(jié)構(gòu)與內(nèi)容安排》,《法學(xué)評論》,2002年第1期。)
      2.關(guān)于證明標準
      有學(xué)者認為,證明標準具有無形性、模糊性、法律性、最低性等特征。證明標準的確定受訴訟證明的特殊性、案件的性質(zhì)、事實的重要程度、證明的困難程度等因素的影響。(注:李浩:《證明標準新探》,《中國法學(xué)》,2002年第4期。)
      有學(xué)者從民事證明標準與刑事證明標準對立的角度分析了民事證明標準的性質(zhì)及英美法系國家的民事證明標準,指出,我國民事證明標準改革的思路在于理性與現(xiàn)實性、應(yīng)然與實然的統(tǒng)一;證明標準的定位以蓋然性權(quán)衡與排除合理懷疑標準之間的中等證明標準為妥。(注:牟軍:《民事證明標準論綱》,《

    法商研究》,2002年第4期。)
      有學(xué)者指出,優(yōu)勢證明標準雖然具有便于操作和運用的優(yōu)點,但其不具有妥當性。因此,主張以較高程度的蓋然性作為民事訴訟的一般證明標準,這種標準如用百分比來說明,應(yīng)當是80%左右。(注:李浩:《民事證據(jù)的若干問題》,《法學(xué)研究》,2002年第3期。)
      3.關(guān)于證據(jù)規(guī)則
      有學(xué)者認為,我國證據(jù)規(guī)則的構(gòu)建機理為當事人主義與職權(quán)主義的差異與融通;進路為法定證明與自由證明的融合與分野;目標為公正與效率的協(xié)調(diào)與衡平。(注:王鐵嶺:《民事證據(jù)規(guī)則的理論透視與制度構(gòu)建》,《法律適用》,2002年的2期。)
      有學(xué)者指出,在建構(gòu)我國民事訴訟證據(jù)規(guī)則時,應(yīng)當特別注重對當事人及其訴訟代理人的取證權(quán)利及其程序保障,建立系統(tǒng)的取證規(guī)則(注:湯維建、徐燦:《論民事訴訟當事人及其訴訟代理人的取證權(quán)利及其程序保障》,載樊崇義主編《訴訟法學(xué)研究》,中國檢察出版社2002年7月版。)。
      有學(xué)者認為,由于我國傳統(tǒng)上深受大陸法系的影響,至今關(guān)于證據(jù)排除的規(guī)定還很欠缺,不具有整體性和系統(tǒng)性。因此,確立并完善證據(jù)排除規(guī)則是現(xiàn)實急需。該學(xué)者從理論視角系統(tǒng)地分析了證據(jù)排除規(guī)則的特點,提出了具體構(gòu)建證據(jù)排除規(guī)則的具體內(nèi)容:非法性排除、非原本排除、資格排除、超期限排除、程序排除、協(xié)商和解證據(jù)之排除、程序瑕疵排除、關(guān)于國家事項證據(jù)之排除、根據(jù)公共利益之排除和傳聞證據(jù)之排除。(注:房文翠、丁海湖:《關(guān)于證據(jù)排除規(guī)則的理性思考》,《中國法學(xué)》,2002年第4期。)
      4.關(guān)于舉證責任的分配和倒置
      有學(xué)者認為,民事舉證責任分配是由民事實體法、民事訴訟法和訴訟政策三方因素共同作用的產(chǎn)物。其中,結(jié)果責任主要由民事實體法預(yù)先靜態(tài)地配置,反映實體法的價值目標;行為責任由民事訴訟法概括地規(guī)制,體現(xiàn)程序公正和訴訟效益的要求;而法官則在個案中審時度勢依法律的精神、公平正義的基本觀念對預(yù)置的舉證責任分配規(guī)則作出微調(diào)。(注:肖建國:《論民事舉證責任分配的價值蘊涵》,《法律科學(xué)》,2002年第3期。)
      也有學(xué)者認為,舉證責任分配原則不是單一的,而應(yīng)當是多項的,主要包括依照法律規(guī)定的舉證責任分配原則;依照理論上通用的舉證責任分配原則—法律要件事實分類說;依照舉證責任倒置原則;依照公平和誠實信用原則。(注:張艷麗:《確定合理的民事舉證責任分配原則》,《法學(xué)雜志》,2002年第2期。)
      有學(xué)者認為,舉證責任倒置是大陸法上的一個概念,其在構(gòu)成要素上有以下特點:基本規(guī)范上的前置性;倒置對象上的局部性;待證事實上的相反性;承擔主體上的對換性。并認為證據(jù)距離、舉證能力的強弱、實體法上的特別立法政策考慮、蓋然性標準、舉證妨礙等因素會導(dǎo)致舉證責任的倒置。(注:湯維建:《論民事訴訟中的舉證責任倒置》,《法律適用》,2002年第6期。)
        (四)民事執(zhí)行制度研究
      1.關(guān)于強制執(zhí)行的基本原則
      有學(xué)者認為,強制執(zhí)行法的基本原則有:全面保護當事人合法權(quán)益原則;優(yōu)先清償原則;執(zhí)行標的有限原則;以財產(chǎn)執(zhí)行為主,人身執(zhí)行為輔的原則;以當事人主義為主,法院職權(quán)主義為輔的原則。(注:王建紅:《強制執(zhí)行法基本原則思考》,《法律適用》,2002年第7期。)
      有學(xué)者認為,基本原則應(yīng)是,法院獨立行使執(zhí)行權(quán)原則;執(zhí)行主體分工原則;執(zhí)行名義法定原則;執(zhí)行效率原則。(注:童兆洪、林祥榮:《改革執(zhí)行發(fā)展與創(chuàng)新的時代呼喚》,《法律適用》,2002年第7期。)還有的學(xué)者認為,除了上述原則之外,還有執(zhí)行當事人不平等原則;公正高效原則;協(xié)助執(zhí)行原則。(注:童兆洪、林祥榮:《改革執(zhí)行發(fā)展與創(chuàng)新的時代呼喚》,《法律適用》,2002年第7期。)
      2.關(guān)于執(zhí)行權(quán)的性質(zhì)
      關(guān)于執(zhí)行權(quán)的性質(zhì),理論界和實務(wù)界頗有爭議。有學(xué)者認為,司法權(quán)說以權(quán)力的行使主體作為界定權(quán)力性質(zhì)的唯一標準是不恰當?shù)模痉ㄐ姓䴔?quán)說雖充分考慮了執(zhí)行行為和審判行為的內(nèi)在聯(lián)系,兼顧了民事執(zhí)行權(quán)行使過程中具有司法性和行政性的雙重特點,但是從民事執(zhí)行權(quán)的分配目的、民事執(zhí)行權(quán)的運行機制以及民事執(zhí)行權(quán)的屬性看,行政行為本質(zhì)說是更恰當?shù)摹#ㄗⅲ和缀椋骸睹袷聢?zhí)行權(quán)若干問題研究》,《法學(xué)家》,2002年第5期。)
      有學(xué)者認為,假設(shè)執(zhí)行權(quán)不附屬于司法權(quán),而是附屬于行政權(quán),那么,此種情況下的司法權(quán)必將是殘缺不全的,是不具有獨立性、不完整的國家權(quán)力。(注:童兆洪、林祥榮:《改革執(zhí)行發(fā)展與創(chuàng)新的時代呼喚》,《法律適用》,2002年第7期。)
      3.關(guān)于執(zhí)行主體制度
      有學(xué)者通過對我國執(zhí)行權(quán)主體制度的分析,從程序公正的角度指出了構(gòu)建這一制度的設(shè)想:建立完善執(zhí)行員制度;確立法官督導(dǎo)下的執(zhí)行權(quán)主體的組織體系;健全執(zhí)行機構(gòu);執(zhí)行權(quán)主體外延的適當延伸,如設(shè)立執(zhí)行舉報人制度、執(zhí)行調(diào)查人制度、完善協(xié)助執(zhí)行機關(guān)制度等。(注:參見黃文藝:《比較法:批判與重構(gòu)》,載《法制與社會發(fā)展》2002年第1期。)有學(xué)者通過對世界一些主要國家民事執(zhí)行主體制度的介紹,并通過分析民事執(zhí)行機構(gòu)的主要弊端,提出了我國民事執(zhí)行主體的建議。(注:參見張文、杜宇:《刑法視域中“類型化”方法的初步考察》,載《中外法學(xué)》2002年第4期。)
      有學(xué)者還對被執(zhí)行主體變更與追加的概念、區(qū)別、特征和類型進行了分析和研究,并提出了完善變更和追加被執(zhí)行主體的幾個程序問題。(注:參見(德)漢斯·海因里希·耶賽克、托馬斯·魏根特著,徐久生譯:《德國刑法教科書》,中國法制出版社2001年版,第1040頁。)
        三、民事訴訟法學(xué)研究展望
      民事訴訟法的修改與完善應(yīng)當成為今后一段時期內(nèi)的重點研究、討論的課題。對此,應(yīng)當充分尊重市場經(jīng)濟發(fā)展的基本規(guī)律,以有利于市場經(jīng)濟的長期發(fā)展為修改民事訴訟法的指導(dǎo)思想,在這個基礎(chǔ)上,對西方發(fā)達國家的民事訴訟法進行比較研究,總結(jié)其共同點,尋求并分析其差異所在,探求程序制度背后的各種背景性因素,探測并把握民事訴訟法律制度發(fā)展和演變的趨勢、方向和規(guī)律。只有這樣,對民事訴訟法的立法完善才能在具有理論指導(dǎo)性的基礎(chǔ)上獲得前瞻性,并由此產(chǎn)生立法的應(yīng)有效應(yīng)和相對的穩(wěn)定性。
      在民事訴訟法修改的同時,民事證據(jù)法的獨立化研究應(yīng)予加強。民事證據(jù)制度并不單純涉及訴訟程序的內(nèi)容,它還有許多涉及實體法的內(nèi)容以及自身獨特的內(nèi)容。司法公正與效率的實現(xiàn)離不開完備而具體的證據(jù)法則之建立。在此意義,民事證據(jù)立法乃是勢在必行之事,也是一個明智的選擇。為了使證據(jù)立法卓有成效地進行下去,有必要研究民事證據(jù)法與民事訴訟法之間的辯證而統(tǒng)一的關(guān)系,有必要論證民事證據(jù)法中有許多內(nèi)容,尤其是證據(jù)規(guī)則,無法為一個自身內(nèi)容和諧協(xié)調(diào)的民事訴訟法所容納。


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